Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Возможен ли отказ от части наследства?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Право на обязательную долю не может переходить к иным лицам. Это правило установлено ГК РФ. Супруги, несовершеннолетние дети, отец с матерью, нетрудоспособные иждивенцы обладают правом на обязательную долю. Цель запрета — обеспечение собственностью вышеупомянутых преемников. Поэтому не получится воздержаться от обязательной части в наследстве в пользу определенных лиц. Однако, если указывать таких лиц вы не будете, то такой вариант весьма вероятен.
Отказ от обязательной доли в наследстве
Если наследник не желает получить обязательную долю по наследству, то он может отказаться от нее, но только безоговорочно. В этом случае его доля достанется наследникам по завещанию или наследникам по закону.
Оформление наследства — довольно сложная тема, в которой вам помогут разобраться специалисты по наследственным делам.
У наследника по завещанию и по закону есть право принять наследство или отказаться от него. Как и принятие, отказ (отречение) является односторонней сделкой, соответственно прекращаются права на наследство у отказавшихся от него и возникают права на наследство у других лиц. Право отказа от наследства регулируется четырьмя статьями ГК РФ — ст. 1157 — 1160.
Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.
Исключением является выморочное имущество. Кодекс запрещает отказ от такого наследства.
На основании п. 2 ст. 1157 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.
Важно отметить, что, совершая отказ от наследства, лицо не может передумать и впоследствии претендовать на него. При этом неважно, увеличилась наследственная масса в два-три раза или уменьшились долги — это значения не имеет. Может иметь значение для суда основание, предусмотренное в ГК РФ для признания сделок недействительными: например, отказ от наследования был произведен в результате обмана, угрозы и т.п.
Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.
Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 29 мая 2012 г. № 9 (п. 44 — 46) подробно разъясняет нормы ГК РФ, посвященные отказу от наследства.
Отказ от наследства в пользу других лиц (направленный отказ) может быть совершен лишь в пользу лиц из числа наследников по завещанию, а также наследников по закону любой очереди, которые призваны к наследованию.
В случае если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам, допускается лишь отказ от наследства без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследственного имущества (безусловный отказ), при этом доля «отпавшего» наследника переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства или отказавшемуся наследнику не подназначен наследник (абз. 3 п. 1 ст. 1158, абз. 2 п. 1 ст. 1161 ГК РФ), а при отказе единственного наследника по завещанию, которому завещано все имущество наследодателя, — к наследникам по закону.
Наследник, совершающий направленный отказ в пользу нескольких наследников, может распределить между ними свою долю по своему усмотрению, а если ему завещано конкретное имущество — определить имущество, предназначаемое каждому из них. Если доли наследников, в пользу которых совершен отказ от наследства, не распределены между ними «отпавшим» наследником, их доли признаются равными.
Наследник по праву представления вправе отказаться от наследства в пользу любого другого лица из числа наследников, призванных к наследованию, или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества (п. 1 ст. 1146, п. 1 ст. 1158 ГК РФ).
Свидетельство о праве на наследство
Получение свидетельства о праве на наследство — важный, но не всегда окончательный шаг (факт) по принятию наследства. При выдаче нотариус проверяет, является ли наследник (наследники) надлежащим или нет; указывает имущество, переходящее в порядке наследования. При этом права на имущество, подлежащее государственной регистрации, должны быть соответствующим образом зарегистрированы (например, право собственности на жилые помещения — в Росреестре). К сожалению, не всегда есть возможность в свидетельстве указать все имущество, которое принадлежало наследодателю.
Что касается долгов, то в подавляющем большинстве случаев в свидетельстве они не упоминаются, и не только потому, что их нет. Кроме того, как напоминает Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 26 мая 2012 г. № 9 (п. 7), получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, поэтому отсутствие такого свидетельства не может служить основанием для отказа в принятии искового заявления по спору о наследстве (ст. 134 ГПК РФ), возвращения такого искового заявления (ст. 135 ГПК РФ) или оставления его без движения (ст. 136 ГПК РФ).
Следует также отметить, что свидетельство — правоутверждающий, а не правообразующий документ. При этом свидетельство о праве на наследство имеет большое практическое значение.
На основании ст. 1162 ГК РФ свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом.
Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части.
Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность выдачи дополнительного свидетельства о праве на наследство при выявлении после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано. Ограничений количества дополнительных свидетельств закон не содержит.
Свидетельство о праве на наследство выморочного имущества выдается нотариусом уполномоченному органу Российской Федерации, субъекта Федерации и органу местного самоуправления.
Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство определены ст. 1163 ГК РФ. По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. При этом свидетельство может быть выдано и ранее указанного срока, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется.
Предоставление документов нотариусу при получении свидетельства о праве на наследство зависит от способа наследования: по закону или по завещанию. В обоих случаях требуются документы о времени, месте смерти; о наличии сособственников, наличии арестов и обременений; документы об оценке наследственной массы; документы, подтверждающие права наследодателя на недвижимость (из Росреестра), на денежные кредиты (из банковских организаций), на ценные бумаги (из организаций, являющихся держателями реестра ценных бумаг) и т.д., а при наличии кредитов и других обязательств — подтверждающие документы от кредиторов; при выдаче свидетельства о праве на наследство по закону — документы о браке, родственных (и иных) отношениях; при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию проверяется круг лиц, указанных в завещательном распоряжении, наличие лиц, имеющих обязательную долю.
Конечно же, в каждом конкретном случае наследники представляют нотариусу документы, которые считают важными и необходимыми, нотариус квалифицированно их анализирует и приобщает к наследственному делу или нет. При необходимости нотариус запрашивает недостающие документы, их представляют наследники.
Трудности отказа от наследства после принятия
Есть несколько факторов, препятствующих отказу или затрудняющих его:
- отказ от наследства после принятия прав возможен исключительно в отведенный срок. Если захотелось отменить решение по прошествии 6 месяцев, то сделать это уже будет невозможно;
- наделенный долей несовершеннолетний не может отказаться без участия органов опеки. Государство следит за тем, чтобы незащищенные граждане не были ущемлены в правах. То же касается недееспособных;
- отказ – необратимое понятие в нотариальной деятельности. Отозвать отказ невозможно ни в срок полгода, ни позже. В исключительных случаях и только через суд можно добиться отмены отказа по уважительным причинам. Например, на наследника оказывалось давление, и он может это доказать. Именно в связи с этим некоторые наследники сначала пишут заявление на принятие, а потом, обдумав и наведя справки об имуществе, которым согласились завладеть, могут менять решение;
- если после принятия наследник выяснил, что в списке объектов есть что-то совершенно ему невыгодное, он не сможет написать отказную бумагу на эту часть. По правилам можно принять все целиком или отказаться от всего целиком;
- не получится отказаться в пользу лиц, не участвующих в деле в качестве правопреемников, даже после принятия (например, в пользу собственных детей). Только те, кто обладает правом на долю, могут быть упомянуты в направленном отказе.
Как отказаться от наследства после истечения установленного срока
Нельзя отказаться от наследства в любое время, когда заблагорассудится. Действия по отказу от наследства должны быть совершены наследником аккуратно в пределах установленного для этого законом срока.
Срок для отказа от наследства также установлен законодательно, и составляет шесть месяцев со дня открытия наследства (часть 2 статьи 1157 ГК РФ).
Проблем с возможностью отказа от наследства до окончания шестимесячного срока не возникает, поскольку все это разъясняется и оформляется нотариусом, открывшим наследственное дело.
Как уже указывалось выше, отказ от наследства путем подачи такого отказа нотариусу возможен только в течение шестимесячного срока, установленного законом, по истечении этого периода отказ от уже принятого наследства невозможен. Это прямо предусмотрено законом.
Однако бывают случаи, когда решение об отказе от наследства принимается наследником уже после принятия наследства, и даже после получения свидетельства о праве на наследство.
Как быть, если актуальность отказа от наследства возникла уже после его принятия. Как правило, это происходит при выявлении, уже после истечения установленного срока, значительных долгов наследодателя, сведений о нахождении имущества в залоге и других неблагоприятных обстоятельств.
Эта проблема может быть разрешена только судом. Иными словами, в этом случае необходимо обращение в суд с заявлением о признании наследника отказавшимся от наследства.
В соответствии с частью 2 статьи 1157 ГК РФ суд может признать наследника, фактически принявшего наследство, отказавшимся от наследства даже и по истечении шести месяцев, если наследником будут представлены доказательства того, что указанный срок им пропущен по уважительной причине, и суд примет такие доказательства.
Итак, продление срока на отказ от принятия наследства возможно при наличии совокупности следующих обстоятельств:
- Наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическим принятии наследства
- Срок пропущен по уважительной причине
Анализ судебной практики по данной категории дел в разных регионах РФ показывает, что суды в подавляющем большинстве выносят положительные решения по таким искам, принимая практически любые причины пропуска срока обращения наследника с отказом от наследства.
Можно ли отказаться от части наследства?
Может быть так, что наследник какое-то имущество наследодателя хочет принять, а какое-то не хочет. Можно ли отказаться от части наследства?
Как говорит нам гражданское законодательство, наследник не может отказаться от части наследства, т.е. наследник или должен все принять наследство или не принимать вообще никакое наследство.
Однако, если лицо наследует имущество по нескольким основаниям, например, как наследник по закону и как наследник по завещанию, тогда наследник может отказаться от наследства, например, по завещанию и наследовать только по закону.
А можно ли отказаться только от долгов по наследству, оставив имущество? Нет, нельзя. Долги являются частью наследства, поэтому, если не хочется наследовать долги, умершего лица, тогда можно только не принимать наследство или отказаться от него. Если принимаешь наследство, тогда и принимаешь все долги наследодателя.
Возможно ли выбрать, какое имущество наследовать, а какое нет? Нет, нельзя, это тоже самое, что принять часть наследства, а от части отказаться. Как мы уже знаем, нельзя принять только часть наследства.
Однако, после принятия наследства и получения свидетельств о праве на наследство несколькими наследниками, последние могут между собой решить, кому и какое наследственное имущество останется, а кто возместит часть стоимости имущества. При таком варианте наследники должны заключить соглашение о разделе наследственного имущества.
Способы отказа от наследства
Какими способами можно отказаться от наследства?
- Подать лично заявление об отказе от наследства нотариусу по месту открытия наследства или должностному лицу, которое может выдавать свидетельства о праве на наследство
- Можно подать нотариусу заявление об отказе через третье лицо или направить заявление по почте. При таком способе отказа, подпись на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, уполномоченным на такие действия лицом или лицом, которое может удостоверять доверенности
- Также можно отказаться от наследства через представителя, но в этом случае у представителя должна иметься доверенность, в которой прописано его полномочие на такой отказ. Если от наследства отказывается законный представитель лица, тогда доверенность не нужна
Таким образом, лицо может выбрать, как ему отказаться от наследства. если наследник проживает в месте открытия наследства, то более простой способ – это лично прийти к нотариусу и подать заявление.
Последствия при отказе от наследства
Односторонняя сделка, выражающая нежелание принимать наследство, не может быть изменена и не имеет обратной силы. Отмена допускается в исключительных случаях только по решению суда.
Правовые последствия отказа от наследственной массы:
- невозможность изменить кандидатуру, в пользу которой принято решение об отказе;
- лишение любых прав на имущество, в том числе права проживания (если оно не пожизненно);
- отсутствие внесудебного способа аннулировать решение;
- перераспределение наследственной массы в пользу остальных приемников поровну, если отказ безусловный, или передача всей доли одному субъекту, в чью пользу принято решение – приращение долей.
В соответствии со ст. 1111 ГК РФ наследование бывает по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.[4] Чтобы наследование стало возможным необходимо его открытие, а именно смерть наследодателя. Существуют также и так называемые производные основания. Смерть наследника, который не успел принять наследство при различных условиях «активирует»:
a) субституцию (substitutio), это подразумевает наследование подназначенным наследником или субститутом (при наследовании по завещанию — п. 2 ст. 1121 ГК);
б) наследование по праву представления или представляющим наследником (при наследовании по закону — ст. 1146 ГК);
в) наследственную трансмиссию (transmissio hereditatis) или наследование трансмиссаром (возможно по завещанию или по закону — ст. 1156 ГК);
г) наследование выморочного имущества, определяется в наследования по закону, но все же есть различия и от наследования по завещанию, и от наследования по закону: в этом случае правопреемство не по воли наследодателя, и является императивным (ст. 1151 ГК) и обязательным для наследника (абз. 2 п. 1 ст. 1152, абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК).
Для наследования по закону важно, чтобы лицо относилось к наследникам по закону, входило в состав наследников по закону.[5]
Первыми по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Чтобы определить лица, которые относятся к детям, супругу и родителям умершего, либо к ребенку умершего, который родился после его смерти необходимо опираться на нормы Семейного кодекса. Супругами являются те лица, которые зарегистрировали свои отношения в органах загса; к супругам также относятся лица, совершившие религиозный брак, который приравнивается к гражданскому; ну а также лица, брак которых признан судом. Наследственные права детей, которые родились в недействительном браке, либо в течение трехсот дней со дня признания брака недействительным, приравниваются к правам детей, родившихся в действительном браке. Усыновители и усыновленные приравниваются к наследственным правам детей и родителей. После смерти усыновителя потомки усыновленного (если усыновленный умер раньше) имеют право на наследство на тех же основаниях, что и внуки наследодателя, включая их потомков.
Если наследники первой очереди (дети, супруг, родители) отсутствуют то ко второй категории наследников по закону относятся полнородные и не полнородные братья и сестры наследодателя, бабушка и дедушка наследодателя, и со стороны отца и со стороны матери.
Ст. 1144 ГР РФ предусматривает наследников, которые относятся к третьей очереди, это и полнородные и не полнородные братья и сестры родителей наследодателя, даже если у родителей наследодателя с их братом или сестрой был один общий родитель. Если у наследодателя есть двоюродные братья и сестры, то они призываются к наследованию по праву представления независимо, являются ли они детьми полнородных или не полнородных братьев и сестер родителей наследодателя.
Родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства имеют право наследовать по закону, если нет наследников первых трех очередей (п.1 ст.1145 ГК РФ).
На наследство также могут претендовать двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки наследодателя; двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети наследодателя.
Если с первой по шестую очередь наследники отсутствуют, то на наследство могут претендовать наследники по закону седьмой очереди, а это пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Эти лица имеют право на наследство независимо от того, была ли у них связь с наследодателем алиментными обязательствами или нет.
Если до того, как наследство будет открытым наследник по закону умирает, его доля передается его потомкам в случаях, предусмотренных п.2 ст.1142, п.2 ст.1143 и п.2 ст.1144 ГК РФ. Наследниками становятся внуки наследодателя и их потомки; племянники и племянницы наследодателя; двоюродные братья и сестры наследодателя. Они наследуют ту долю в наследстве, которая причиталась бы их умершему родителю, которая делится между ними поровну.
Нетрудоспособные иждивенцы, которые имеют право на наследство по закону в соответствии со ст.1148 ГК РФ, делятся на две группы:
1. Нетрудоспособные иждивенцы, входящие в круг наследников по закону второй и дальнейших очередей, однако не относятся к кругу наследников по закону той очереди, которая призывается к наследованию. Здесь нетрудоспособные иждивенцы имеют право на наследство на равных условиях с наследниками той очереди, призываемая к наследованию.
2. Нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг наследников по закону ни к одной из очередей. В данной ситуации, если есть другие наследники по закону они имеют право на наследство наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Если нет других наследников по закону, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя будут относиться к восьмой очереди.
Если по закону и по завещанию наследники отсутствуют, включая те случаи, когда все наследники по закону лишены права наследования в завещании наследодателя, или в соответствии со ст.1117 ГК РФ никто из наследников не имеет права наследовать или они все отстранены от наследования, или наследники не приняли наследства, или может быть все наследники отказались от наследства и не указали факт о том, что отказываются в пользу другого наследника, имущество умершего в этом случае считается выморочным.
Необходимо заметить, что и для наследования по завещанию, и по закону нужен целый ряд юридических фактов, и если хотя бы один из них отсутствует, то будет невозможным призвание наследника к наследованию хотя бы по тому основанию, по которому он был призван.
В третью часть Гражданского Кодекса Российской Федерации были введены нормы о новых очередях наследников по закону, а также дополнились вопросы принятия наследства и отказа от него. Теперь на первом месте стоит наследование по завещанию, а уж потом наследование по закону (раньше было наоборот). Это своего рода воплощение в наследственном праве основных начал гражданского законодательства. Наследование по закону имеет место лишь тогда, когда оно не изменено завещанием или в других случаях, предусмотренных законом.
Завещание представляет собой акт распоряжения имуществом на случай смерти. Завещание относится к правомерным действиям, при совершении которых имеет место направленность воли совершающего их лица на достижение определенных правовых последствий.
Завещание — это односторонняя сделка, так как она совершается одним лицом. Завещание — это срочная сделка, так как наступление смерти, на случай которой и совершено завещание, неизбежно. Завещание совершается завещателем только лично, при этом это правило не допускает никаких изъятий. Невозможно совершение завещания через представителей.
Завещание может быть совершено гражданином, обладающим полной дееспособностью. Это может быть гражданин, достигший определенного законом возраста и не признан недееспособным или ограниченно дееспособным на момент совершения завещания.
Завещание образует права и обязанности только после открытия наследства. Само по себе совершение завещания не создает абсолютно никаких прав и обязанностей для лиц, написавших завещание, и для лиц, интересы которых могут быть затронуты этим завещанием. Отсюда следует, что завещатель может отменить или изменить совершенное завещание, и сделать это может в любой момент.
Завещание относится к распорядительным сделкам сугубо личного характера.[6] Поэтому совершить одно завещания двумя или более гражданами нельзя. В завещании должно быть выражено желание (воля) только одного лица, который хочет распорядиться своим имуществом на случай смерти. Если лица, после смерти каждого из них, желают оставить имущество друг другу или третьим лицам, такое пожелание может быть сделано лишь в раздельных завещаниях.
Роль понятия «наследственная масса» в наследственном деле
Все имущество, которое остается после смерти наследодателя представляет собой наследственную массу. То есть, по сути, это монолит – неделимое имущество. То есть, нельзя, к примеру, отказаться от наследования полуразвалившегося дома, но при этом, принять в наследство землю, на которой он стоит.
Евгений Осинцев, юрист, объясняет: «Наследственная масса представляет собой единое целое: это и права, и долги. Поэтому, когда потенциальный наследник выражает желание принять имущественное наследство, то ему автоматически перейдут и все обязательства по данным правам (если таковые имеются)».
Для тех, кто не хочет принимать в наследство долги – данный факт, конечно, является существенным минусом. Однако многих наследников это все же не смущает. Директор юридического наследства «Дефанс», Евгений Осинцев, приводит пример из практики своей деятельности: «Существует такая категория наследников, для которых доброе имя наследодателя значит больше, чем имущество, которое они получают в наследство, пусть даже и с долгами».
Принятие и отказ от наследства
Лицо, имеющее в соответствии с завещанием или законом право на получение наследства, должно совершить активные действия по осуществлению своего права, т.е. принять наследство.
Принятие наследства — это одностороннее действие гражданина, имеющего право на наследство, направленное на приобретение всего комплекса прав и обязанностей наследодателя.
Решение о вступлении в наследство не должно сопровождаться какими-либо условиями и оговорками. Наследник, принявший наследство, приобретает право не только на имущество, оказавшееся в наличии в момент принятия наследства, но и на все то имущество, которое было в наличии в момент открытия наследства, а также существовавшие на тот момент долги наследодателя. Поэтому принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
Существует два способа принятия наследства.
- Подача заявления в нотариальную контору о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство;
- Совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, в частности, вступление во владение наследственным имуществом, т.е. совершение действий по управлению имуществом: уплата налогов, иных платежей, ремонт наследуемой квартиры, фактическое вселение в квартиру, принятие мер по сохранению наследуемого имущества и т.п. Кроме того, действием, свидетельствующим о фактическом принятии наследства считается оплата за свой счет долгов наследодателя либо получение причитавшихся наследодателю денежных средств. Другими словами, эти действия должны свидетельствовать о том, что наследник относится к наследуемому имуществу, как к своему. Так как наследственное правопреемство относится к категории универсального, то вступление во владение частью имущества рассматривается как принятие всего наследства.
Действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, создают презумпцию (предположение) принятия наследства. Другими словами, остается возможность доказать, что наследник, совершая такие действия, не имел в виду принять наследство.
Однако эффективное использование унаследованного имущества, как правило, невозможно без получения в нотариальной конторе свидетельства о праве на наследство. Без такого свидетельства новый собственник не сможет распорядиться имуществом, поскольку не сможет доказать свое право собственности в отношениях с другими участниками гражданского оборота. Нотариальная контора, в свою очередь, выдаст данное свидетельство только в том случае, если фактическое вступление в наследство будет подтверждено решением суда. Поэтому данный способ принятия наследства, будучи связанным с рядом неудобств, не является реальной альтернативой подаче заявления в нотариальную контору.
Сделка по принятию наследства должна быть совершена в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Однако, если лицо пропустило срок для принятия наследства по уважительной причине, он может быть восстановлен судом. Наследство может быть принято после истечения указанного срока и без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство.
Договоры, русский язык, история России…
1. Условия отказа от наследства
Наследник по закону или по завещанию вправе отказаться от наследства. При этом отказ может быть сделан как в пользу конкретных лиц из числа наследников по завещанию или по закону (направленный отказ), так и без указания тех лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследственного имущества (безоговорочный отказ).
Из этого общего правила установлено исключение, касающееся наследования выморочного имущества, при котором отказ от наследства не допускается (абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК).
Право отказа от наследства может быть реализовано в течение шести месяцев, которые текут со дня открытия наследства.
Однако вполне вероятна ситуация, когда наследник совершил какие-то действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, но затем его намерения изменились.
В этом случае суд может по заявлению такого лица признать его отказавшимся от наследства и по истечении шестимесячного срока, если найдет причины его пропуска уважительными.
В п. 3 ст. 1157 ГК закреплено императивное правило, в силу которого отказ от наследства не может быть впоследствии взят обратно (иными словами, он бесповоротен).
Интересы граждан, не обладающих по той или иной причине полной дееспособностью, требуют особой защиты со стороны государства во всех областях жизни, в том числе и в сфере наследования.
Никто не обязан принимать наследство только потому, что состоял в близких родственных связях с усопшим. Завещание не обязывает упомянутое в нем лицо. В отличие от дарения, это односторонняя сделка, отображающая волеизъявление только одного человека — завещателя.
Потенциальному наследнику предоставляется свобода воли относительно принятия активов усопшего. Законодатель предписывает получать согласие органа опеки, когда отказник лишен дееспособности либо ограничен в ней или он несовершеннолетний.
Имущество умершего, от которого отказываются его наследники, либо не могут на него претендовать по различным причинам, называется вымороченным. Отказ от выморочного имущества невозможен. Активы усопшего приобретают этот статус в следующих ситуациях:
- когда потенциальных преемников у усопшего не было изначально;
- все произвели отказ от наследства;
- все признаны недостойными.
Выморочные активы отходят в публичную собственность:
- муниципальную (жилье, земля);
- общефедеральную (иные активы).
Переход выморочных активов в доход РФ либо соответствующему муниципалитету имеет безусловный характер. Отказ от наследства такого вида недопустим. Их принятие не является необходимым.